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證據(jù)定義與法定證據(jù)種類研究
眾所周知,不管刑事訴訟、民事訴訟還是行政訴訟,所有訴訟活動,都是緊緊圍繞證據(jù)展開的。證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、提取、鑒別、審查、采信等,貫穿了各種訴訟活動的全過程。毫無疑問,證據(jù)是一切訴訟活動的軸心。因而,無論從理論還是實踐的意義上去考察,證據(jù)都是法學領域一個非常重要的概念。但是,最近筆者越過初學時對經(jīng)典無條件遵從的障礙,聯(lián)系多年司法實踐中產(chǎn)生的疑惑,重新解讀各訴訟法典中與證據(jù)有關的章節(jié)和各訴訟法學教程中關于證據(jù)的論述,發(fā)現(xiàn)我們對證據(jù)的認識并不充分。這主要表現(xiàn)在證據(jù)概念的傳統(tǒng)定義不確切,從而導致各訴訟法條文對證據(jù)的分類也不夠科學。所以筆者認為,證據(jù)概念應重新定義,法定證據(jù)種類應適當調(diào)整,F(xiàn)就有關問題論述如下:一、證據(jù)概念的傳統(tǒng)定義及其缺陷
我國現(xiàn)行《民事訴訟法》和《行政訴訟法》只規(guī)定了證據(jù)的種類,未對證據(jù)概念下定義。而《刑事訴訟法》第四十二條則明確規(guī)定:“證明案件真實情況的一切事實,都是證據(jù)!焙茱@然,這是當前關于證據(jù)概念的最權威的定義,而且,自1980年我國《刑事訴訟法》生效以來,就一直是這樣。乍一看來,這個定義似乎無可非議,仔細分析卻很不確切。
其一、理論上邏輯荒謬。這里不妨用歸謬法加以驗證。假定這個定義正確,查《現(xiàn)代漢語詞典》,事實:“事情的真實情況!辈浑y理解,定義中的“案件真實情況”就是案件事實。而證明案件真實情況的事實也只能是案件事實(與案件無關的事實不可能證明案件真實情況)。所以,這個定義實際上告訴我們,一切訴訟活動的核心就是用案件事實去證明案件事實。既然案件事實是需要證明的,那么用它自己去證明它自己,豈不永遠也證明不了么?結論的荒謬自然推翻了原定義正確的假定。
其二、實踐中不可實現(xiàn)。傳統(tǒng)定義的簡化結構“證據(jù)是事實”是一個錯誤的判斷。什么是事實?事實是事情的真實情況,是特定時空狀態(tài)下的人和物及其相互關系,不能離開特定的時空狀態(tài)而存在。事實是一個有機聯(lián)系的整體,我們不能把構成事實的某些元素分離出來當作事實本身。事實又是一個過程,只沿著過去、現(xiàn)在和將來單一方向發(fā)展,具有一往無回的特點。在訴訟實踐中所要證明的事實都是既往的事實,任何人都不可能把它搬到法庭上去當證據(jù)使用。
其三、本質(zhì)上是犯了定義不相稱的錯誤。形式邏輯知識告訴我們,概念是反映對象本質(zhì)屬性的思維形式,反映對象本質(zhì)屬性的有效方法就是對概念下定義,而對概念下定義就是把一個概念(被定義概念)放在另一個概念(定義概念)之中,然后找出兩個概念的種差。這里的關鍵是定義概念必須能夠準確概括被定義概念的全部外延,科學揭示對象的本質(zhì)屬性,這就是定義必須相稱的原則。證據(jù)概念傳統(tǒng)定義的不足就在于下定義時所選擇的定義概念——“事實”不恰當。證據(jù),無論物證、書證還是其他證據(jù),都是具體的,看得見摸得著的,總表現(xiàn)為一定形狀、大小、色彩的物。而事實是一個抽象概念,它是對特定時空狀態(tài)下人和物及其相互關系的一種抽象,沒有形狀、大小、色彩之分,雖然事中必有物,但事畢竟不是物,二者性質(zhì)絕然不同。因而事實不能概括證據(jù)概念的外延,不能揭示證據(jù)的本質(zhì)屬性,傳統(tǒng)定義犯了定義不相稱的錯誤。
二、用廣義信息概念定義證據(jù)
1、信息概念的逐步推廣。漢語詞典中對信息一詞的一般解釋為:音信,消息。這應該是信息一詞的原始本義。1948年,美國申農(nóng)發(fā)表論文“通信的數(shù)學理論”被人們稱為信息論(狹義信息論),它是關于信息的形態(tài)、傳輸、處理和儲存的理論。狹義信息論中的信息是指用符號傳送的報道。這里,信息概念又成為電信領域的一個專門術語。
狹義信息論對推動信息技術的發(fā)展起到了至關重要的作用,然而,它還有更重要的意義,那就是它所提供的研究方法,被人們廣泛應用到不同領域,取得了神奇的效果。特別是信息論和系統(tǒng)論、控制論互相滲透融合,使人們對客觀世界的認識水平產(chǎn)生了空前的飛躍。人們發(fā)現(xiàn)原先看來是完全不同的過程都有一個共同點,就是都與信息有著密切的關系。如人們之間的交際,通信網(wǎng)絡傳遞數(shù)據(jù),神經(jīng)系統(tǒng)實現(xiàn)功能,生物肌體對生存條件的適應,雙親性狀的遺傳,
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